авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 10 |

«Институт экономики, управления и права (г. Казань) СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ Материалы Всероссийской ...»

-- [ Страница 3 ] --

потерпевшему лицу, которое не способно осознавать происходящее, а также в случае явного несоответствия страданий потерпевшего понесенным моральным потерям и оговорить в законе особые правила его защиты в рамках института компенсации морального вреда. В качестве особых правил защиты мы предлагаем применять в отношении данной категории граждан принцип презумпции морального вреда.

Во – вторых, исходя из определения понятия морального вреда вытекает то, что юридическое лицо вправе требовать компенсации физических и нравственных страданий. Субъектом, который может требовать компенсацию морального вреда, может быть только физическое лицо. Иное же понимание заставляет предполагать о возможности претерпевания юридическим лицом физических и нравственных страданий, что противоречит его природе, как искусственного образования.

Журавлева Ю.В.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Серкова Ю.А.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ Несмотря на то, что личное страхование возникло одним из первых, законодательство о личном страховании находится в развитии и в настоящее время. В период с 1992 года в нашей стране были приняты десятки нормативных актов направленных на регулирование правового положения страхования личности. Наиболее широко нормы личного страхования закреплены в Гражданском кодексе РФ1 и Законе «Об организации страхового дела в РФ»2. Но, не смотря на это, вопросы, связанные с личным страхованием, исследованы недостаточно.

Страхование жизни, как любой вид страхования, оформляется договором, по которому одна из сторон, страховщик, берет на себя обязательство выплатить обусловленную страховую сумму, если в течении срока действия страхования произойдет предусмотренный страховой случай в жизни застрахованного. Личное страхование населения является добровольным в силу того, что платежеспособность людей далеко неодинакова.

ГК РФ устанавливает страхование жизни, здоровья и других нематериальных благ. Формально ст. 934 ГК РФ вообще не требует, чтобы застрахованному лицу причинялся вред, но допускает осуществление личного страхования на случай наступления определенного события в жизни застрахованного. Однако страхование - это форма защиты от вреда.

Поэтому и при личном страховании необходимо, чтобы застрахованному лицу был причинен вред в отношении одного из нематериальных благ, но не требуется, чтобы этот вред имел денежную оценку.





Личное страхование является крупной отраслью страхования.

Объектами страховой защиты в личном страховании являются интересы, связанные не с гибелью или порчей имущества, а с различными сторонами личностного бытия людей. В отличие от имущественного страхования, объекты личного страхования не имеют абсолютного критерия стоимости.

Жизнь или смерть, как форма существования не может быть объективно оценена. Конкретными страховыми событиями по личному страхованию являются дожитие до окончания срока страхования или потеря здоровья в результате несчастных случаев. Любое из этих событий затрагивает различные стороны уровня жизни людей и, в конечном счете, может резко снизить доходы семьи, отдельного человека.

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г.

N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - №32. - Ст.

3301.

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" // Российская газета. - 1993. – 12 января.

Ильина Ю.

Науч. рук.: ст. преп. Алмаева Ю.О.

Набережночелнинский филиал ИЭУиП О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Вопрос об опеке и попечительстве довольно актуален. 11 апреля 2008 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», который вступил в силу 1 сентября 2008 года.

Однако следует отметить, что с принятием Закона открытым остается вопрос по реализации всех мер, связанных с осуществлением опеки и попечительства.

К наиболее острым проблемам сферы опеки и попечительства в настоящее время относится постинтернатная социализация – оказание помощи выпускникам детских интернатных учреждений в получении качественного образования, а также обеспечение их жильем и работой.

В частности, права детей-сирот на внеочередное обеспечение жильем, несмотря на растущие объемы финансирования, пока реализуются не в полном объеме. Еще одной проблемой остается трудоустройство воспитанников интернатных учреждений. Как правило, они менее конкурентоспособны на рынке труда, и у части из них отсутствует мотивация к самостоятельному труду.

Эффективным способом решения этих проблем является организация постинтернатного сопровождения. Для этого нужна единая система мониторинга жизнеустройства бывших воспитанников учреждений.

Хотелось бы выделить также проблему, связанную с тем, что в органы опеки и попечительства и в государственный банк о детях, оставшихся без родителей, не всегда своевременно поступает информация о детях, оставшихся без попечения родителей.

Как следует из всего вышесказанного, права и интересы несовершеннолетних, забота об их благосостоянии, будущем, об их развитии требует принятия ряда мер органами опеки и попечительства, которые будут способствовать обеспечению их достойного уровня жизни.

Колпакова И.В.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Токарева К.Г.

Набережночелнинский филиал ИЭУП ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ Под образовательными услугами чаще всего понимают систему знаний, информации, умений и навыков, используемых в целях удовлетворения многоликих потребностей человека, общества и государства.

Образовательные услуги наделяются следующими чертами:

отсутствием гарантий;

несохраняемостью;

изменчивостью качества;

неосязаемостью услуги;

целостностью;

длительностью потребления и последующего использования;

сложностью;

многократностью использования;

взаимосвязанностью с потребителем;

невозможностью оценки ожидаемого личного эффекта от образовательной услуги потребителем в силу сложности прогнозирования состояния рынка труда на момент завершения обучения;

невозможностью гарантировать достижение высокого результата образовательной услуги, поскольку он зависит не только от исполнителя, но и самого обучающегося, от его способностей, внимательности, старания и трудолюбия.

Кроме того, для образовательной услуги в рамках договора на оказание вузом образовательных услуг, на наш взгляд, характерны следующие черты: цель их оказания – не просто передача знаний, умений, навыков, но и их усвоение обучающимся;

результат образовательных услуг является предметом систематического контроля и т.д.

Таким образом, если говорить об образовательных услугах как предмете договора на оказание вузом образовательных услуг, то под ними следует понимать целенаправленную, последовательную деятельность в лице профессорско-преподавательского состава, направленную на передачу обучающимся системы знаний, умений, формирование у них профессиональных практических навыков, глубина восприятия которых зависит от их личностных качеств, сопровождающуюся выдачей документа государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Кузина В.Е.

Филиал КГУ в г. Набережные Челны ЧЕРТЫ И СТРУКТУРА СЕМЕЙНО–ПРАВОВОГО СПОРА Прежде чем мы перейдем к освещению данного вопроса, считаем целесообразным проанализировать некоторые тенденции судебной практики по семейно-правовым спорам в Республике Татарстан1.

Так, в 2007 году среди рассмотренных федеральными судами по первой инстанции гражданских дел в Республике Татарстан на втором месте стоят иски, вытекающие из брачно-семейных отношений. Удельный Основным источником данных для статистического анализа и обобщения являются сводные статистические отчеты районных (городских) судов и мировых судей РТ.

вес этой группы равен 6,5 %, по сравнению с другими. Судами было рассмотрено 2097 подобных дел – это на 13,3 % больше, чем в 2006 году.

Чаще всего (60,3%) в этой группе рассматривались дела о лишении родительских прав2. В 2008 году из общей массы гражданских дел данная категория переместилась на третье место, удельный вес которой составил 6,0%3. Судами было рассмотрено 2545 таких дел – это на 21,4 % больше, чем в прошлом отчетном периоде. Так же, как и в прошлом году, чаще всего 52,1% в этой группе, рассматривались дела о лишении родительских прав.

Для того чтобы дать общее понятие семейно-правового спора, необходимо выделить его специфические черты, определить его структуру, на основе чего оно и будет дано.

К чертам семейно – правового спора следует отнести:

1. семейно-правовой спор возникает между участниками семейных правоотношений, связанных правами и обязанностями;

2. семейно-правовой спор вытекает из факта брака и принадлежности к семье;

3. семейно – правовой спор направлен на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, на решение вопроса о подтверждении существования права или его принудительном осуществлении.

На основании этих черт следует выделить структуру семейно правового спора:

1. В споре (например, супруги определяют для себя, каким именно совместно нажитым в браке имуществом они планирует владеть, пользоваться и распоряжаться после развода). Субъектами семейно – правового спора выступают участники семейных правоотношений (например, супруги при расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества).

2. Объектом является то, на что направлено противоборство субъектов семейных правоотношений (например, имущество, при его разделе).

3. Субъективная сторона – внутренняя, психологическая часть, проявление воли субъектов, поставленные цели и интерес Судебная статистика. Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 2007 года. Авторы: Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. г. Казань – 2008 г. С. 14 - 15.

Судебная статистика. Анализ данных о работе районных (городских) судов и мировых судей Республики Татарстан за 12 месяцев 2008 года. Авторы: Рубан Л.П., Сагитова Г.Р., Идиятуллина Э.Ш. г. Казань – 2009 г. С. 14.

4. Объективная сторона – выбор формы противоборства, способа разрешения семейно – правового спора (например, стороны могут решить спорный вопрос о разделе имущества посредством переговоров между собой, в судебном порядке путем заключения мирового соглашения, либо вынесения решения).

Таким образом, объединив в совокупности вышеназванные черты, определив структуру семейно-правового спора, мы попытаемся дать его определение.

Итак, семейно – правовой спор – конфликт, возникший между участниками семейных правоотношений по поводу субъективных прав и юридических обязанностей, направленный на их возникновение, изменение или прекращение, а также на решение вопроса о подтверждении существования права или его принудительном осуществлении, вытекающий из факта брака и (или) принадлежности к семье, разрешаемый сторонами самостоятельно, либо с помощью специализированных государственных органов.

Ленда А.В.

Науч. рук.: к.ю.н., ст. препод. Ющенко Н.А.

Набережночелнинский филиал ИЭУП ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИГР И ПАРИ В РФ 1. Современное развитие гражданского оборота требует принятия специального законодательного акта, регулирующего отношения, складывающиеся по поводу игр и пари, в соответствии со структурой данного акта, предлагаемой в диссертации.

2. Понятие и содержание обязательств, а также договоров, лежащих в основе азартных игр, по предмету регулирования определяются нормами гражданского законодательства, иные же отрасли права в рамках своего регулирования должны использовать положения, закрепленные в гражданском законодательстве.

3. В главу 58 ГК РФ необходимо ввести понятие «азартная игра», поскольку использование в рамках гражданского права термина «игра»

является необоснованно широким и отдаленным от законодательных предписаний.

4. В основе классификации азартных игр не может лежать их субъективная оценка. Классификация игр и пари должна основываться на объективных критериях, таких как: средства (инвентарь) и объекты (в отношении чего азартные игры проводятся) игры.

5. Договор об играх и пари является двусторонне-обязывающим, может иметь возмездный и безвозмездный характер, быть как реальным, так и консенсуальным.

6. Внести дополнение в ч. 1 ст. 30 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: «1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также участием в азартных играх, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством».

Маклакова А.Н.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Низамиева О.Н.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА Содержание договора составляют те условия, на которых достигнуто соглашение сторон. В юридической литературе они достаточно полно исследованы. Однако до сих пор является спорным вопрос о том, что понимать под существенными условиями договора.

Законодатель полагает, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Если одно из таких условий не согласовано сторонами либо согласовано с недостаточной степенью конкретизации, – что определяется по дискретному усмотрению суда, – то договор признается незаключенным, следовательно, не порождающим правовых последствий.

В абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК можно обнаружить редакторскую ошибку, из-за которой в ГК не отражено вовсе или выражена некорректно целая группа договорных условий, а именно, условий, которые необходимы для договора отдельного типа или вида в силу самого существа договорной конструкции. В результате такие условия, исходя из системного прочтения диспозиции абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, должны каждый раз называться в законе или ином правом акте, при этом именно как необходимые для конкретного вида договоров. В целях исправления ранее допущенной редакционной ошибки в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ необходимо внести изменения, изложив его в следующей редакции: «Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;

условия, необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».

Махмутова Р.Р.

Науч. рук.: ст. препод. Ильина О.Ф.

Филиал КГУ в г. Набережные Челны ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Понятие недвижимого имущества изучалось как современными (Скворцов О.Ю., Степанов С.А., Лапач В.А., Сыроедов Н.А.), так и дореволюционными юристами (Шершеневич Г.Ф., Мейер Д.И., Победоносцев К.П.). Имеется и обширная судебная практика. Между тем, мы не может говорить об отсутствии спорных и неясных вопросов в правовом регулировании его режима.

Исходя из содержания ст. 130 ГК РФ можно выделить следующие группы объектов:

1.земельные участки;

2. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

3. движимые по природе вещи, подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты;

Довольно часто судам при разрешении споров об отнесении тех или иных объектов к недвижимым вещам приходится решать вопрос о том, насколько прочно связаны эти объекты с земельным участком, на котором они расположены. Так, интересным примером такого спора является спор между государственным предприятием и ООО о том, является переданный предприятием обществу по договору мены промышленный холодильник недвижимой вещью или нет2. В данном деле Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пришел к однозначному выводу, что характер работ по привязке фундамента к местности, по изготовлению фундамента холодильника и монтажу холодильника свидетельствуют о возведении сооружения, относящегося к недвижимому имуществу, прочно связанному с землей.

Подобного рода споры возникают очень часто, поскольку отсутствуют четкие критерии для определения той или иной вещи недвижимостью!

Метленко М.В.

Науч. рук.: ассистент Буднева О.Г.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) Сделки с недвижимостью - оформление без нотариуса. М. 2002 С. 14.

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября г. N 2061/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 2000. N 1. С. 22.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ИСТЦА НА ОТКАЗ ОТ ИСКА Отказ от иска является одним из важных распорядительных процессуальных прав истца.

Относительно того, что понимать под правом на отказ истца от иска в литературе существует ряд научных позиций.1Особого внимания требует точка зрения, согласно которой отказ от иска это отказ истца от самого субъективного права или интереса.

На наш взгляд, традиционное понимание отказа истца от иска как отказ одновременно и от обращенного к суду требования о защите права, и от самого материального права, нельзя отождествлять. К необходимости по-новому взглянуть на сущность отказ истца от иска приводит, в первую очередь, анализ правовых последствий этого распорядительного действия.

Отметим, что процессуально-правовым последствием отказа истца от иска, согласно процессуальному закону, является прекращение производства по дела, а также лишение права на обращение с тождественным иском. В свою очередь, материально-правовые последствия отказа истца от иска ни процессуальными кодексами, ни материальным законодательством не регламентированы. Таким образом, отказ истца от иска не влечет автоматический отказ от самого материального права.

Некоторое затруднение вызывает и тот факт, что нередко происходит отождествление изменение предмета иска и отказ от иска. Тем не менее, необходимо помнить, что это разные правовые категории отдельные по своей природе действия. Однако, к сожалению, в судебной практике сложилась позиция согласно которой для изменения предмета иска необходимо первоначально отказаться от иска.

Мустафин А.Т.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.Т.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) О ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРАХ На практике наблюдается сложность практического разграничения поручения и комиссии, с одной стороны, и агентирования, с другой.

В качестве примера можно привести следующие подходы:

1. отказ от иска означает отказ от судебной защиты спорного материально правового требования или иного оспариваемого интереса.

2. сущность отказа истца от иска заключается в том, что истец предлагает односторонне ликвидировать спор и сам процесс по делу.

3. отказ от иска как распорядительное действие истца, выражающееся в отречение от материально-правового требования к ответчику.

Причина заключается в том, что исполнение конкретного договора поручения (комиссии) практически всегда связано с осуществлением фактических действий. Например, получение для доверителя документов в официальных органах, оформляемое договором поручения, обычно сопряжено с составлением заявлений, проектов документов и т.п. Договор комиссии всегда предполагает предварительное ознакомление комиссионера с рынком, поиск потенциальных контрагентов, - именно проведение этих фактических по своей сути действий позволяет ему оказать основную услугу комитенту. Главный отличительный признак каждого договора - его предмет.

Это означает, что закрепление в предмете договора тех или иных обязанностей позволяет другой стороне требовать их исполнения и, соответственно, применять санкции за их неисполнение. Доверитель и комитент не могут требовать выполнения таких фактических действий (которые надо рассматривать как подготовительные), их права требования простираются только на сами юридические услуги. Как только договор позволяет требовать выполнения каких-либо фактических действий наряду с юридическими, сразу же меняется квалификация договора на комплексный, агентский.

Главным отличием между агентским договором и договором поручения (комиссии), де-факто включающим осуществление помимо юридических и иных действий, является право принципала требовать выполнения определенных фактических действий.

По нашему мнению, основные отличия агентского договора от договоров поручения и комиссии заключаются в следующем. Во-первых, поверенный по договору поручения действует только от имени другой стороны (доверителя), комиссионер - только от своего имени, по агентскому же договору агент может действовать как от имени принципала, так и от своего имени. Во-вторых, агентский договор охватывает более широкий круг отношений. Если комиссионер заключает только сделки, а поверенный может выполнять и другие юридические действия, то агент вправе совершать еще и действия фактического характера (действия, не создающие правоотношений принципала с третьими лицами). Например, агент может проводить рекламные кампании, информировать принципала о конъюнктуре товарных рынков и т. д. В-третьих, отношения по агентскому договору обычно имеют длящийся характер, и следовательно, договор не заключается для совершения агентом какой-либо одной конкретной сделки.

Сафонов М.Н. Посреднические договоры в новых российских экономических условиях // Журнал российского права. - 2003. - № 9. – С.14.

Мустафин А.Т.

Науч. рук.: Гульманова Г.А.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА В статье 13 Семейного Кодекса России (далее – СК РФ) брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет и совпадает с возрастом наступления гражданской дееспособности гражданина в полном объеме.

Брачный возраст определен законом в качестве минимально необходимого для вступления в брак и, как отмечается в литературе по семейному праву, свидетельствует о соответствующей степени зрелости лиц, вступающих в брак (социальной, физической и психической), о наличии у них зрелой воли и сознания и обусловлен не только мотивами юридического порядка, но и соображениями социальной гигиены. Предельный же возраст для вступления в брак, а также разница в возрасте лиц, вступающих в брак, СК РФ не установлены.

В п. 2 ст. 13 СК РФ предусмотрена возможность снижения брачного возраста лицам, не достигшим совершеннолетия. Снижение брачного возраста до шестнадцати лет отнесено законом к компетенции органов местного самоуправления по месту жительства лиц, вступающих в брак.

Для этого требуется наличие уважительных причин, которые законом не называются, но на практике чаще всего заключаются в беременности несовершеннолетней или рождении ею ребенка. К ним также могут относиться и некоторые другие обстоятельства (предстоящий призыв на военную службу или убытие в длительную командировку жениха, фактически сложившиеся брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста, и т.п.). В решении органа местного самоуправления должно быть указано: кому и на сколько лет (месяцев) снижен брачный возраст в связи с намерением вступить в брак с конкретным лицом.

В ст. 13 СК РФ имеется прямое указание на то, что решение о снижении брачного возраста может быть принято только по просьбе лиц, вступающих в брак. Согласия родителей несовершеннолетних на брак не требуется.

Федеральным законодательством (п. 2 ст. 13 СК РФ) предусмотрена возможность снижения брачного возраста не более чем на два года. В то же время субъектам РФ статьей 13 СК РФ предоставлено право в соответствующем законе устанавливать порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет.

Некоторые субъекты реализовали предоставленное им полномочие в этой сфере.

Так, п. 3 ст. 10 Семейного кодекса РТ предусматривает: «В виде исключения при наличии особых обстоятельств может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет».

Полагаем, что в данной норме необходимо закрепить нижний предел снижения брачного возраста – 14 лет.

В 13 ст. СК РФ не дается понятия и перечня особых обстоятельств, дающих основание на вступление в брак до достижения возраста шестнадцати лет. Этот вопрос находится в компетенции субъектов РФ. В уже принятых законах ряда субъектов РФ о порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, в том числе и в Семейном кодексе РТ к таким обстоятельствам относятся чаще всего следующие: беременность несовершеннолетней или рождение ею ребенка;

отсутствие обоих родителей у вступающих в брак;

непосредственная угроза жизни одного из вступающих в брак;

предстоящий призыв жениха на военную службу и др. Перечень обстоятельств является, как правило, открытым. Считаем необходимым нормативного закрепления закрытого перечня особых обстоятельств, дающих основание на вступление в брак до достижения шестнадцати лет, и отнести к таковым: беременность несовершеннолетней или рождение ею ребенка;

непосредственная угроза жизни одного из вступающих в брак.

Муяссарова М.

Науч. рук.: Зиятдинова А.В.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ Страховая деятельность общества взаимного страхования представляет собой инструмент, позволяющий оптимизировать финансирование процесса восстановления ресурсов, утраченных в результате случайных событий. Как и любой другой вид страхования, взаимное страхование имеет рисковый характер.

Деятельность общества взаимного страхования регулируется ГК РФ, Федеральным законом «О взаимном страховании» и другими законами.

Взаимным страхованием признается страхование имущественных интересов членов общества на взаимной основе путем объединения в обществе взаимного страхования необходимых для этого средств.

Общество взаимного страхования создается в форме некоммерческой организации.

С 1 июля 2008 года был введен запрет на осуществление взаимного страхования без лицензии. Лицензирование деятельности обществ взаимного страхования позволяет не допустить нарушения на этапе создания таких обществ.

Соискатель лицензии должен представить в страхнадзор соответствующее заявление и приложить к нему: устав общества;

документ о государственной регистрации общества в качестве юридического лица;

сведения о председателе правления общества, директоре, главном бухгалтере, председателе ревизионной комиссии (ревизоре);

положение о формировании страховых резервов;

правила по видам страхования, указанным в уставе, с образцами используемых документов (если уставом общества предусмотрено заключение страхового договора).

Получается, что условия деятельности обществ взаимного страхования теперь приближены к условиям функционирования коммерческих организаций лишь с той разницей, что первые не могут осуществлять страхование имущественных интересов лиц, не являющихся их членами, что, по-видимому, приведет к вымиранию взаимного страхования в Российской Федерации.

Нуриев Т.М.

Науч. рук.: д.ю.н. Опыхтина Е.Г.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИЙ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА Построение демократического общества и правового государства напрямую зависит от развития института судопроизводства.

Судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка. Судебный процесс выполняет правовосстановительную, профилактическую, предупредительную и воспитательную функции.

Понятие гражданского и арбитражного процесса обсуждается в юридической науке на протяжении всей истории их развития.

Неоднозначным является и понятие “стадий” гражданского и арбитражного процесса. Разные авторы выделяют разное количество стадий судопроизводства.

Процесс есть упорядоченное нормами процессуального права движение дела от одной стадии к другой, направленное на достижение конечной цели,- восстановление права или защиты охраняемого законом интереса. Стадия процесса - его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной конечной цели. Все предусмотренные нормами процессуального права действия совершаются судом и участниками процесса в ходе рассмотрения и разрешения дела.

Возникновение и развитие рыночной экономики, предпринимательских и торговых отношений приводит к необходимости выделения споров, вытекающих из отношений, связанных с этими процессами, в предмет разрешения арбитражными судами.

Стадия судебного разбирательства занимает центральное место среди других стадий процесса. Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения и разрешения дела по существу. Существуют различные способы обжалования судебных актов. В арбитражном и гражданском процессе они имеют существенные отличия, связанные в основном с иной системой инстанционной подсудности, а также пределами рассмотрения дела в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Все стадии судебного процесса призваны обеспечить исполнение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан, обратившихся к судебной защите.

Петров Е.С.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Токарева К.Г.

Набережночелнинский филиал ИЭУП МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ На сегодняшний день в юридической литературе существует множество мнений относительно понятия морального вреда.

ГК РФ под моральным вредом понимает физические и нравственные страдания, вызванные действиями, нарушающими личные неимущественные права, либо посягающие на принадлежность гражданину другие нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом.

Тогда как одни авторы полагают, что физические страдания «живут своей самостоятельной жизнью» и тем самым не подпадают под категорию психических страданий. Ученые полагают ввести термин «нематериальный вред», которым можно охватить и физические и психические страдания. Другие предлагают использовать общее понятия «психический вред», ссылаясь при этом на опыт Англии и США1.

Например, Н.В. Кузнецова считает, что термин моральный вред, исходя из его буквального толкования, не совсем удачен. Вместе с тем выделение в качестве самостоятельного таких правовых категорий, как физический и психический вред, не приветствуется, поскольку принципы возмещения Тимешов, Р.П. Понятие морального вреда в Гражданском праве России / Р.П.

Тимешов // Российская юстиция. – 2008. – № 6. – С. 19.

психических переживаний и физических страданий одинаковы. Более правильным было бы закрепить в законодательстве понятие «неимущественного вреда» в противоположность вреду имущественному, который действительно регулируется иначе2.

Может быть, в скором будущем будет дано новое понятие (например: психический вред или неимущественный вред), которое будет заменять моральный вред. Но хотелось бы, чтобы законодатель не только ввёл новое понятие, но и точное определение этого понятия с возможностью более лёгкого применения на практике.

Радюк А. В.

Науч. рук.: ст. препод. Юсупова З.Г.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ В ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ ГК РФ Коммерческое обозначение представляет собой определенное обозначение (символ), которое позволяет правообладателю внешне индивидуализировать свое предприятие как имущественный комплекс и предоставляет возможность третьим лицам (потребителям, конкурентам, контрагентам) идентифицировать данный объект в коммерческом обороте.

Содержание исключительного права на коммерческое обозначение составляет право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия любым не противоречащим закону способом. При этом четвертая часть ГК РФ не дает ответа на вопрос, когда возникает такое исключительное право и какой юридический факт лежит в основе его возникновения.

Учитывая нормы ст. 1539 ГК РФ следует считать, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента фактического его использования в гражданском обороте. Поскольку регистрация таких обозначений законом не предусмотрена, о подтверждении факта возникновения исключительного права и факта использования коммерческого обозначения в обороте должен позаботиться сам обладатель исключительного права на такое обозначение.

Насколько широко будет использоваться рассматриваемое средство индивидуализации в Российской Федерации, покажет практика. Однако, учитывая действующее законодательство, можно констатировать, что четырех статей параграфа 4 главы 76 ГК РФ явно недостаточно для Кузнецова, Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе / Н.В. Кузнецова. – Ижевск, 1999. – С. 11.

правовой регламентации нового для российского законодательства средства индивидуализации – коммерческого обозначения. Законодателем урегулированы не все моменты относительно его использования в РФ и как следствие это приводит к многочисленным вопросам.

Добросовестная конкуренция – одно из основных условий существования товарного рынка. Однако в некоторых отраслях конкурентные механизмы не действуют или практически не развиты. К таким отраслям относят сферу естественных монополий, где производство продукции (оказание услуг) эффективнее в условиях отсутствия конкуренции, то есть при наличии на данном рынке единственного хозяйствующего субъекта (монополиста), который способен удовлетворить спрос при меньших издержках, чем два или более хозяйствующих субъекта.

В юридической литературе нет терминологического единства в исследованиях по вопросу соотношения понятий «естественная монополия» и «субъект естественной монополии». Одни авторы называют естественные монополии «субъектами современной экономики», другие отождествляют данные понятия. Но, учитывая действующее законодательство, понятия «естественная монополия» и «субъект естественной монополии» нельзя отождествлять. В соответствии со ст. Федерального закона «О естественных монополиях» естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. Определение же субъекта естественной монополии дается через определение хозяйствующего субъекта, содержащееся лишь в законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года, причем согласно этому определению к субъектам естественной монополии не относятся предприниматели без образования юридического лица. То есть субъектами естественных монополий признаются хозяйствующие субъекты, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Таким образом, субъект естественных монополий – это только юридическое лицо, которое на законном основании занимается производством или реализацией товаров в условиях естественной монополии, т.е. осуществляет предпринимательскую деятельность в сегменте рынка, не просто обладающем всеми признаками, названными в законодательном определении естественной монополии, но и относящемся к одной из сфер, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 4 Федерального закона «О естественных монополиях».

Саетова А.А.

Науч. рук.: ст. препод. Юсупова З.Г.

Альметьевский филиал ИЭУП К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ» И «СУБЪЕКТ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ»

Добросовестная конкуренция – одно из основных условий существования товарного рынка. Однако в некоторых отраслях конкурентные механизмы не действуют или практически не развиты. К таким отраслям относят сферу естественных монополий, где производство продукции (оказание услуг) эффективнее в условиях отсутствия конкуренции, то есть при наличии на данном рынке единственного хозяйствующего субъекта (монополиста), который способен удовлетворить спрос при меньших издержках, чем два или более хозяйствующих субъекта.

В юридической литературе нет терминологического единства в исследованиях по вопросу соотношения понятий «естественная монополия» и «субъект естественной монополии». Одни авторы называют естественные монополии «субъектами современной экономики», другие отождествляют данные понятия. Но, учитывая действующее законодательство, понятия «естественная монополия» и «субъект естественной монополии» нельзя отождествлять. В соответствии со ст. Федерального закона «О естественных монополиях» естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем, спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. Определение же субъекта естественной монополии дается через определение хозяйствующего субъекта, содержащееся лишь в законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года, причем согласно этому определению к субъектам естественной монополии не относятся предприниматели без образования юридического лица. То есть субъектами естественных монополий признаются хозяйствующие субъекты, занятые производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Таким образом, субъект естественных монополий – это только юридическое лицо, которое на законном основании занимается производством или реализацией товаров в условиях естественной монополии, т.е. осуществляет предпринимательскую деятельность в сегменте рынка, не просто обладающем всеми признаками, названными в законодательном определении естественной монополии, но и относящемся к одной из сфер, исчерпывающий перечень которых приведен в статье 4 Федерального закона «О естественных монополиях».

Сердюк Ю.А.

Науч. рук.: ассистент Буднева О.Г.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ Реализация права на судебную защиту обеспечивается нормативным закреплением основных положений, определяющих формы, методы, порядок осуществления и перспективы дальнейшего развития гражданского судопроизводства, что гарантирует их неукоснительное соблюдение при осуществлении правосудия.

Одним из таких общих начал выступает принцип диспозитивности, который наряду с принципами состязательности и равноправия сторон относится к числу наиболее характерных для гражданского процесса функциональных принципов, поскольку он определяет механизм возникновения, развития и окончания гражданского дела. Принцип диспозитивности проявляется в том, что от самого правообладателя зависит использование права на обращение в суд за защитой, определение характера или объема предъявляемых требований. Субъект права сам определяет, добиваться ли защиты посредством процесса или же путем заключения мирового соглашения. Принцип диспозитивности касается и иных участников процесса. Так, заинтересованные лица самостоятельно решают вопросы обжалования судебных решений, в той же мере это касается и исполнительного производства.

Как известно, принцип диспозитивности присущ и гражданскому праву. однако, нам хотелось бы отметить, что диспозитивность в гражданско процессуальном понимании не отождествляется с определением в гражданско правовом смысле. В науке гражданского процессуального права данный принцип также понимается в различных аспектах, но общим выступает признание того обстоятельства, что принцип диспозитивности - это проявление свободы заинтересованных лиц в гражданском процессе, которая выражается в возможности влиять на предмет иска и на движение гражданского процесса. Сущность данного принципа, по нашему мнению, состоит в том, что стороны свободны в действиях, но ограничены рамками закона. Деятельность суда, связанная с реализацией контрольной функции за распорядительными правами сторон, в содержание данного принципа не может быть включена.

Сидирякова С.Н.

Науч. рук.: к.ю.н., ст. препод. Юшенко Н.А.

Набережночелнинский филиал ИЭУП О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»

Федеральный закон «О защите конкуренции» в настоящее время является стержнем законодательства, ограничивающим монополистическую деятельность. Однако неточности закона препятствует разумному применению антиконкурентных норм.

Необходимо изложить ч. 1 ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции» в следующей редакции: «Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц коллективного доминирования) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц коллективного доминирования) на рынке определенного товара, дающее таким хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам».

Дополнить ФЗ «О защите конкуренции» следующим положением:

«В случае, когда аналогичный товарный рынок отсутствует граждане (контрагенты) имеют право обратиться в антимонопольный орган с просьбой о проверке деятельности хозяйствующего субъекта».

При существовании пробелов игнорируются интересы самого уязвимого и слабого субъекта рынка – потребителя. Перед законодателями должен встать вопрос об определении рамок, которыми необходимо ограничить деятельность хозяйствующих субъектов, чтобы такая деятельность наносила как можно меньший ущерб обществу в целом и его отдельным членам.

Сотникова К.А.

Науч. рук.: Шафигуллина Т.Н.

Бугульминский филиал ИЭУП ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ЗАЩИЩАЮТ ИЛИ НАРУШАЮТ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН На любом историческом этапе перед обществом стоит задача обустройства детей, стариков, инвалидов, их жизнеобеспечения и защиты их интересов. Основным органом уполномоченным осуществлять защиту прав и законных интересов граждан это органы опеки и попечительства.

Согласно законодательству у этого органа есть определенные задачи.

Первой задачей является защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. Второй задачей закон ставит перед органами опеки и попечительства надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

Наконец, третьей задачей органов опеки и попечительства является контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачи эти исполняются не всеми органами опеки и попечительства добросовестно. Прокуратурой были произведены проверки деятельности органов опеки и попечительства, выявлены существенные нарушения. Для исключения правонарушений необходимо существенно усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства, создать отдельные подразделения которые будут заниматься реализацией задач органов опеки и попечительства, и установить отчетность каждого подразделение перед выше стоящими органами.

Степанова Т.В.

Науч. рук.: ст. препод. Зиятдинова А.В.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РФ Вопрос страхования вкладов физических лиц в РФ регулируется ФЗ от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». Цель такого регулирования - защита прав и законных интересов вкладчиков банков РФ, укрепление доверия к банковской системе РФ и стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему РФ.

Страхование вкладов физических лиц является одним из специальных видов страхования в РФ и имеет свои особенности.

Во-первых, субъектный состав страхования вкладов прямо определен законом. В качестве субъектов выступают вкладчики (физические лица), банки, находящиеся на территории РФ, Агентство по страхованию вкладов (страховщик) и Банк России.

Во-вторых, данное страхование является обязательным для всех банков России, поэтому отказаться от участия в данном виде страхования ни один из банков РФ не может в силу закона.

В-третьих, физические лица, разместившие свои денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте на основании договоров банковского вклада или банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада в банках РФ не должны специально заключать со страховщиком (Агентством по страхованию) отдельный договор, чтобы застраховать свои сбережения - страхование осуществляется в силу закона.

В-четвертых, законом определено только два страховых случая, дающих право на возмещение по вкладам: отзыв (аннулирование) у банка лицензии на осуществление банковских операций и введение в соответствии с законодательством РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

В-пятых, возмещение по вкладам устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай и не всегда является полным.

Суетинов Д.А.

Науч. рук.: ст. преп. Хлобыстова Е.А.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Как известно, ни одно из многочисленных определений понятий принципов гражданского права и предлагаемых систем принципов не получило безусловного признания в литературе. Проблема в том, что практически каждый исследователь предлагает свои дефиницию и перечень, в большей или в меньшей степени, совпадающие с уже имеющимися в цивилистической доктрине.

Так, Л.Ю. Грудцына полагает, что принципы гражданского права это основополагающие начала, на которые опирается право и которые, в силу закрепления их в законодательстве, имеют обязательный характер1.

Авторы учебника по гражданскому праву определяют принципы гражданского права как основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений, которые пронизывают все Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Гражданское право России: Учебник для вузов. – М.: Юстицинформ, 2007. - C. 5-7.

гражданское законодательство, отражая его наиболее существенные свойства2. Е.А. Суханов считает, что принципы гражданского права есть основные начала гражданского законодательства, определяющие сущность и юридическую природу правовых норм, их связь и взаимозависимость в регулировании общественных отношений, составляющих предмет гражданского права3. Г.Д. Лихачев пишет, что «это своего рода «социальный заказ», вытекающий из экономического уровня развития общества, национальных и нравственных установок, соответствующих историческому моменту»4.

Таким образом, на основании вышеизложенных определений принципов гражданского права можно сформулировать следующее понятие: принципы гражданского права - это основополагающие начала, на которые опирается право, характеризующие систему гражданских правоотношений и определяющие основу их строения и развития, которые пронизывают все гражданское законодательство и имеющее общеобязательный характер.

Назначение принципов, прямо формулируемых законодателем либо вытекающих из отдельных норм, состоит в обеспечении правильного применения гражданско-правовых норм и содействии более глубокому пониманию содержания и целей гражданско-правового регулирования.

Принципы - это самостоятельный регулирующий компонент гражданского права, имеющий не только теоретическую, но и практическую значимость.

Принципы имеют направляющее значение с точки зрения не только настоящего, но и будущего состояния системы гражданского права.

Талипов М.М.

Науч. рук.: Мусабирова Д.А.

Филиал КГУ в г. Набережные Челны НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА К мерам медицинского вмешательства, стимулирующим репродуктивные процессы, помимо всем известного искусственного оплодотворения и осеменения, относится и такой способ, при котором Гражданское право: Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПРОСПЕКТ, 2001. – С. 16-17.

Гражданское право: В 2 т. Том I: Учебник / Отв. Ред. Проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «БЕК», 2002. – С. 37-38.

Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. – M.:

Юстицинформ, 2005. - С. – 34.

эмбрион, зачатый в пробирке, переносится в организм так называемой суррогатной матери для вынашивания и рождения ребенка с последующей его передачей заказчикам (генетическим родителям).

Использование данного метода в нашей стране возможно только по медицинским показаниям, перечисленным в приказе Министерства здравоохранения РФ от 26 февраля 2003 г. "О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия"1, поэтому ситуация, когда женщина, способная к деторождению, просто не хочет сама вынашивать и рожать ребенка, а желает использовать для этого суррогатную мать, в соответствии с российским законодательством о здравоохранении теоретически не может иметь место. Это было бы абсолютно недопустимо по морально этическим соображениям.

Штрафные санкции, взыскание расходов с недобросовестной стороны, возмещение морального вреда и другие материальные возмещения должны быть существенными, что дисциплинирует стороны договора. Если, например, суррогатная мать откажется передавать ребенка генетическим родителям или дать согласие на запись их в качестве матери и отца ребенка в свидетельстве о рождении, она будет обязана возместить родителям все понесенные расходы на ее содержание и медицинское обслуживание плюс значительные штрафные санкции. Вряд ли при таких условиях у суррогатной матери появится желание нарушить положения договора.

Очень важным представляется дальнейшее исследование поставленной проблемы и создание соответствующей системы нормативного регулирования в государстве. При этом следует учитывать, что затронутая сфера - область не только морально-этического, правового, но и национально-государственного интереса.

Тихонова В.В.

Науч. рук.: к.ю.н., ст. препод. Ющенко Н.А.

Набережночелнинский филиал ИЭУП МЕСТО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ Центральный банк Российской Федерации является главным банком государства, именно этим обусловлено его исключительное правовое положение. Особенность и сложность его правовой природы Семейный кодекс Российской Федерации // Российская газета. – 1995. - № 10.

проявляется в том, что, с одной стороны, Банк России отвечает основным признакам юридического лица, предусмотренным ст. 48 ГК РФ, и является субъектом гражданско-правовых сделок. С другой стороны, ЦБ РФ выступает государственным органом, наделенным специальными властными полномочиями, надзорно-контрольными функциями.

Некоторые юристы предлагают признать за ЦБ РФ особую организационно-правовую форму "федерального юридического лица публичного права", сочетающего в себе черты юридического лица и государственного органа.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" ЦБ РФ является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба России со своим наименованием. В отличие от других федеральных органов государственной власти, ЦБ РФ, являясь юридическим лицом, имеет соответствующие органы управления, уставный капитал, ведет годовую финансовую отчетность, уплачивает налоги и сборы в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. 2 ст. Закона о Банке России), имеет право осуществлять банковские операции и сделки, ежегодно подвергается аудиторской проверке.

Таким образом, мнение ученых о месте центрального банка разделились. Нам предстоит разграничить ЦБ РФ от государственного предприятия, государственной корпорации, некоммерческой организации, либо ЦБ РФ имеет особую организационно-правовую форму.

Тихонова В.В.

Науч. рук.: к.юн., ст. препод. Ющенко Н.А.

Набережночелнинский филиал ИЭУП МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МИРОВОМУ ФИНАНСОВОМУ КРИЗИСУ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В современных условиях экономической глобализации события, происходящие на мировой арене, не могут не влиять на национальную экономику, финансы, банковский сектор. В связи с кризисной ситуацией на мировом финансовом рынке Центральный банк России предпринимает следующие меры противодействия мировому финансовому кризису, направленные на укрепление устойчивости российской банковской системы:

Принято решение увеличит лимит размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках с млдр. руб. до 1,514 трлн. рублей;

Расширен до 28 список банков, для которых доступны временно свободные бюджетные средства;

Принят закон о рассрочке уплаты НДС, согласно которому суммы НДС будут выплачиваться в бюджет в течение трех месяцев после соответствующего налогового периода;

Принято решение о снижении с 15 октября 2008 г.

нормативно обязательных резервов по каждой категории резервируемых обязательств до 0,5%;

Центральный банк Российской Федерации выдает Сбербанку России субординированный кредит на сумму 500 млрд рублей.

Данные меры позволят сохранить стабильность банковской системы. Это не значит, что каждому банку гарантированно безоблачное будущее – это невозможно. Но в целом система должна пройти этот этап с минимальными потерями.

Хлопук А.

Науч. рук.: Зайцев В.В.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) К ВОПРОСУ О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Основными причинами неэффективности рыночных преобразований в коммунальной сфере являются: отсутствие в нормативно-правовых документах четкого определения базовых понятий «коммунальная услуга», «управление многоквартирным домом» и «управляющая компания», что ведет из-за их неопределенности к противоречиям с действующим законодательством.

Отдельные нормы Жилищного Кодекса, особенно в части энергоснабжения населения, противоречат Гражданскому кодексу Российской Федерации. Поэтому отсутствует общее содержательное определение понятия «коммунальные услуги». Жилищный кодекс содержит только названия услуг, которые законодатель считает коммунальными.

Жилищное законодательство не содержит определения понятия «услуга». Однако все виды услуг имеют общие черты и поэтому порядок их осуществления должен регулироваться одинаковыми по смыслу, адекватными нормами Гражданского кодекса. Согласно его статье возмездное оказание услуги – это совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности.

Следовательно, исходя из перечня коммунальных услуг в Жилищном кодексе (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нужно искать не в жилищном, а в гражданском законодательстве о водо-, электро-, газо- и теплоснабжении. Поэтому, являясь в соответствии с Гражданским кодексом отдельным видом договора купли-продажи, договор энергоснабжения по набору квалифицирующих его признаков никак не может быть признан разновидностью договора оказания услуг.

Поэтому применение к таким договорам норм главы 39 Кодекса о возмездном оказании услуг является ошибочным, а формулировка «коммунальные услуги» относительно того же газоснабжения вообще юридически некорректна.

К сожалению, отношения межу собственниками помещения, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, их непродуманность провоцирует многочисленные конфликты, причины которых следующие:

- отсутствие в Жилищном кодексе четкого содержательного определения понятия «управление многоквартирным домом»;

- отсутствие порядка перевода граждан на договорные отношения с управляющими компаниями;

- отсутствие типового договора между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;

- не решена проблема учета энергоресурсов и связанная с ней установка приборов учета;

- нет четких гарантий добросовестности работы управляющих компаний и требуемых критериев их финансовой состоятельности.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства, безусловно, требует преобразований, однако они должны способствовать повышению качества жизни населения, а не развалу коммунальной инфраструктуры. Без поправок и изменений Жилищного кодекса переход к управлению многоквартирными домами невозможен или весьма рискован.

Холохонова Ю.

Науч. рук. доцент Серкова Ю.А.

Институт экономики, управления и права (г.К азань) ФОРМЫ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ Вина выступает обязательным элементом гражданских правонарушений, поскольку общим принципом является ответственность за вину. Однако в некоторых случаях гражданско-правовая ответственность может наступать и при отсутствии вины. В данном случае речь идет о неполном (усеченном) составе гражданского правонарушения.

В гражданском праве различия между формами вины (умысел, неосторожность) не имеют столь существенного значения как, например, в уголовном праве. Однако в ряде случаев законодательство специально акцентирует внимание на этом условии ответственности. Например, для такого состава гражданского правонарушения, как совершение сделки с целью, противной основам правопорядка нравственности (ст. 169 ГК РФ), вина в форме умысла необходима для применения предусмотренной законом санкции в виде конфискации в доход РФ полученного по сделке.

Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение. Напротив, при совершении гражданского правонарушения в форме неосторожности в поведении лица отсутствуют элементы намеренности. В свою очередь, различают грубую и простую неосторожность. При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и осмотрительность. При простой же неосторожности лицо проявляет некоторую осмотрительность и внимательность, однако недостаточные для того, чтобы избежать правонарушения1. В гражданском законодательстве, по общему правилу, вина является лишь условием, но не мерой ответственности. Исключение составляют некоторые случаи, прямо предусмотренные законом или договором, когда форма вины может повлиять на размер гражданско-правовой ответственности. Критерием, которым можно руководствоваться в таких случаях при распределении убытков между должником и кредитором, может служить форма и степень вины должника и кредитора. В гражданском праве действует презумпция виновности правонарушителя.

Храмкова А.А.

Науч. рук.: Зайцев В.В.

Зеленодольский филиал ИЭУП ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Пределы использования жилого помещения всегда вызывали множество как теоретических, так и практических споров. Как известно, Гражданское право. 6-е изд. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М.:

Проспект, 2004. – С. 675.

жилое помещение имеет такое свойство, как целевое назначение, что и предопределяет наличие многочисленных приделов его использования.

Вместе с тем законодатель допускает расширение пределов использования жилого помещения, выходящих за рамки его назначения. Так, в ч.2 ст. Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности…проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Однако нормы ЖК РФ не закрепляют конкретного перечня видов профессиональной деятельности, что, на наш взгляд, является упущением законодателя. Поскольку это порождает на практике определенные проблемы, создавая ситуации нарушения прав и интересов граждан.

Сложно себе представить, что ветеринар, например, или музыкант, используя квартиру для осуществления своей профессиональной деятельности, не нарушит права и законные интересы соседей.

Учитывая отсутствие в законодательстве Российской Федерации возможности соглашением между собственниками решать вопрос допустимости либо не допустимости использования жилого помещения для тех или иных видов профессиональной деятельности, обусловленных защитой прав и интересов собственником квартир, такую роль должен взять на себя законодатель.

Представляется, что наиболее целесообразно в решении данного вопроса является нормативное определение перечня видов профессиональной деятельности, для осуществления которых допускается использовать жилое помещение. К примеру, адвокат, врач (офтальмолог, невропатолог), художник, педагог – психолог и другие, т.е. такие виды профессиональной деятельности, осуществление которых по своей природе не способны вызвать нарушения прав и законных интересов других граждан. При этом данный перечень разумно отразить в Правилах пользования жилыми помещениями, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. №25.

На основании выше изложенного, предлагается изложить ч.2 ст. ЖК РФ в следующей редакции: «Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности… проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Перечень видов профессиональной деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации». Либо предлагается закрепить в ЖК РФ новую норму – ст. 171 ЖК РФ: «Виды профессиональной деятельности, осуществляемые в жилом помещении».

Храмкова А.А.

Науч. рук.: Имамиева Р.М.

Зеленодольский филиал ИЭУП ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижении определенных правовых последствий.

Важным считается вопрос, касающейся формы и порядка совершения завещания. Завещание может быть написано:

собственноручно завещателем и со слов завещателя нотариусом.

Законодательство предусматривает основные формы завещания – нотариально удостоверенные, закрытые, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям и завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Особый интерес для нас представляет закрытая форма завещания.

Поскольку именно данная форма завещания, является тайным, секретным, завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (п.1ст. 1126 ГК РФ). При этом остается проблемой грамотное составление завещания наследодателем в соответствии со всеми предъявленными требованиями, поскольку у нотариуса и у других специалистов по определению исключена возможность знакомства с содержанием и реквизитами составляемого документа. Что может породить в последующем не желательные трудности при реализации своего права, принятия наследства, наследниками, поскольку несоблюдение установленных гражданским законодательством общих правил составления завещания влечет за собой его недействительность.

Поэтому необходимо широко проводить консультативно разъяснительную работу среди наследодателей по вопросам наследственного права, должна быть разъяснена роль завещания в современном гражданском праве России. Что касается перспектив, то, представляется, что уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.), изучение вопросов, связанных с данной темой, остается актуальным и современным.

Хуснетдинова Л.М.

Науч. рук.: ст. препод. Бегишева О.А.

Филиал КГУ в г.Набережные Челны ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АЛИМЕНТОВ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ РЕБЕНКУ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ – ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ?

Возможности сохранения права на алименты за совершеннолетними трудоспособными детьми, даже если они продолжают обучение в высшем учебном заведении действующим законодательством не предусматривается. Без достаточных средств на оплату обучения, дети, воспитывающиеся только одним из родителей, оказываются в затруднительном положении и не могут самостоятельно при отсутствии собственного дохода реализовать право на образование, как это делают те, которые растут в полной семье.

В мировые суды периодически поступают иски о взыскании алиментов от лиц, достигших совершеннолетия или их бывших законных представителей. Необходимость в денежной помощи, чаще всего, вызвана невозможностью самостоятельно, и даже с помощью одного, как правило, совместно с ребёнком проживающего родителя оплачивать обучение в ВУЗе по очной форме. Но мировые судьи, которые рассматривают дела данной категории отказывают в исках в связи с тем, что нет правовых оснований для такого взыскания денежных средств. В связи с данной проблемой, назревшей в РФ, в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального закона от 22 апреля 2008 года № 49012-5, который предусматривал необходимость защиты материальных интересов совершеннолетних детей и закрепление их права на получение алиментов.

24 июня 2008 года принято решение снять законопроект с рассмотрения Государственной Думы.

В связи с возникшей проблемой в нашем законодательстве мы предлагаем Семейный кодекс РФ дополнить статьей 85.1 следующего содержания: «Родители обязаны оплачивать расходы на обучение ребенка по очной форме в высшем учебном заведении, за исключением второго и последующего высшего образования в равных долях до 25-летнего возраста».

Хуснетдинова Л.М.

Науч. рук.: ст. препод. Бегишева О.А.

Филиал КГУ в г.Набережные Челны ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ Набережночелнинский городской суд в 2007 году рассмотрел 77 дел о лишении родительских прав1. Нижнекамским городским судом в году было рассмотрено 45 таких дел, в 2007 году 71 дело2. С нашей точки зрения, необходимо дополнить Семейный кодекс РФ ст. 71.1 и ГК РФ ст.

150.1 нормами, предусматривающими обязанность возмещения вреда, причиненного здоровью ребенка родителями (усыновителями) при удовлетворении иска о лишении родительских прав и отмене усыновления в том случае, когда противоправные действия родителей (усыновителей) выражались в жестоком обращении с детьми, злоупотреблении родительскими правами, уклонении от выполнения родительских обязанностей и совершения преступления против жизни и здоровья детей (ст. ст. 69, 140, 141 Семейного кодекса РФ). Возмещению в этих случаях должен подлежать и моральный вред, поскольку противоправными действиями родителей, усыновителей (оставление детей без пищи, без теплой одежды в зимний период, психическое насилие и т.п.) ребенку причиняются и физические, и нравственные страдания. Неблагоприятное воздействие на здоровье ребенка в результате психического насилия, отсутствия надлежащей заботы не всегда могут быть выявлены в полном объеме. Поэтому необходимо в ст. 70 Семейного кодекса РФ внести норму, которая разрешает суду в ряде случаев назначать судебно - медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, которые позволят определить уровень интеллектуального, нравственного, физического вреда и время, необходимое для ликвидации его последствий и полной реабилитации.

Следует ввести также и следующее основание для лишения родительских прав: если родитель своим поведением ставит под угрозу благополучие ребенка, его физическое развитие, нравственное воспитание, умственное развитие.

http://naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru/ (сайт Набережночелнинского городского суда РТ) http://nizhnekamsky.tat.sudrf.ru./ (сайт Нижнекамского городского суда РТ) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО Алмаева Ю.О.

Науч. рук.: д.ю.н, проф. Абузярова Н.А.

Набережночелнинский филиал ИЭУП ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КАЧЕСТВА ПРАВОВЫХ НОРМ О ТРУДЕ Наука российского права подтверждает справедливость суждения, согласно которому имеющиеся в литературе теоретические работы по проблеме качества законов не позволяют говорить о создании концепции качества, разработке методологии исследования качества правовых норм.

Это обусловливается тем, что понятие «качество законов» было введено в научный оборот не так давно и, безусловно, еще достаточно слабо разработано в теоретическом плане и нуждается в специальных исследованиях. Разработка проблем, связанных с определением качества правовых норм, не в полной мере осуществляется также в отраслевых юридических науках, в частности в области трудового права.

Думается, что под качеством правовых норм о труде следует понимать совокупность свойств, признаков, обусловливающих способность данных правовых норм оказывать положительное воздействие на подлежащие регулированию трудовые отношения в соответствии с их предназначением, не оставляющая возможности предпочтения одной правовой нормы другой или одного толкования правовой нормы – другому, а также содержащая эффективный механизм их реализации.

В монографии, посвященной изучению эффективности права1, рассматривается вопрос о возможности существования различных степеней эффективности – максимальной, высокой, средней, низкой.

Поднимаемый в науке права вопрос о дифференцированных характеристиках степеней эффективности будет являться, как представляется, справедливым применительно и к категории качества норм трудового законодательства.

Думается, что максимальной степенью качества (качественности) нормативный правовой акт, регулирующий трудовые отношения, будет обладать, если лежащие в его основе правовые нормы будут содержать конкретные социальные цели и средства для их осуществления, а сами нормы будут соответствовать юридическим, языковым, логическим, См.: Эффективность правовых норм / Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. – М. : Юрид. лит., 1980. – С. 52.

социальным и политическим признакам (критериям).

Закон (нормативный правовой акт) о труде будет соответствовать высокой степени качества (качественности), если дефекты нормативно правового регулирования не способны оказать значительного влияния на правопонимание и правоприменение, поскольку из нормативного текста можно без труда выявить смысл правовой нормы. Примерами таких недостатков в качестве (качественности) правового регулирования являются загромождающие правовой текст дублирования, несоблюдение правил русского языка и т.д.

Средняя степень качества будет присуща нормам трудового законодательства в том случае, если не все правовые средства оказываются достаточными для достижения поставленных целей, и (или) если текст правового акта не отвечает всем предъявляемым к нему требованиям.

Низкое качество норм, регулирующих применение наемного труда, наблюдается в случае, когда правовые средства не позволяют достичь целей либо непригодны для их достижения. Содержание правового текста в этом случае существенным образом сказывается на правоприменении и состоянии законности в регулируемой сфере общественных отношений.

Интерес, как думается, представляет и предложенная В. И.

Никитинским и И. С. Самощенко конструкция «отрицательной эффективности», смысл которой заключается в том, что действие правовых норм «отдаляет нас от намеченной цели»2. Следует подчеркнуть, что отрицательный эффект может иметь и некачественный закон. В этом случае составляющие его правовые нормы сконструированы таким образом, что изначально делают его не только некачественным и неэффективным, а способствуют достижению совсем противоположных результатов либо отдаляют достижение поставленной социальной цели.

Как следует из всего вышесказанного, следует выделять различные степени качества (качественности) правовых норм о труде – максимальную, высокую, среднюю, низкую.

Там же. – С. 54.

Бариева Э.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Панова А.С.

Институт экономики, управления и права (г. Казань) О КАТЕГОРИИ РИСКА В ГРАЖДАНСКОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ Термин «риск» (с греч. risikon - утес, скала или отвесная скала): 1.

возможность наступления события с отрицательными последствиями в результате определенного решения или действия1;

2. вероятность понятия убытка или упущенная выгода, неуверенность в получении соответствующего дохода и убытка2.

Категория «риска» используется в гражданском и предпринимательском праве как один из признаков предпринимательской деятельности. «Риск» означает психическое отношение предпринимателя к результату собственной деловой активности или активности других лиц, а также к результату объективно случайного события, выражающегося в осознании допущенного отрицания имущественного последствия3.

Существуют различные виды рисков в гражданском праве:

предпринимательский, страховой, коммерческий, некоммерческий.

Наименее исследованной является категория «некоммерческого риска».

«Некоммерческий риск» - это неопределенность при осуществлении инвестиций на территории принимающего государства, связанная с возможными действиями такого государства, которые могут прямо или косвенно повлиять на способность иностранного инвестора владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями или причинить ущерб имущественным или неимущественным интересам такого инвестора. Также к некоммерческим рискам следует относить медицинское страхование (Закон РФ от 23 июля 2008 г. «О медицинском страховании граждан в РФ»), страхование банковских вкладов (Закон от 30 декабря 2008 г. «О банках и банковской деятельности») и страхование пенсий (ФЗ от 22 июля 2008 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации») 4. Соответственно, коммерческий Большая юридическая энциклопедия. - М., 2007. – С.519-520.

Юридический словарь.- М., 2000. – С.614.

Предпринимательское право. Учебник / Под.ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. - М., 2004. - С.14-15.

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М., 2008. – С.732.

риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем5.

В целом категория «риска» характерна в основном для сферы предпринимательских отношений.

Билалов И.Н.

Науч. рук.: Шафигуллина Т.Н.

Бугульминский филиал ИЭУП ЧТО ЛУЧШЕ: ЖДАТЬ ИЛИ ПЕРЕПЛАТИТЬ? ПРАВОВОЙ И ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА До 1 января 2009 г. средства по материнскому сертификату можно было использовать только по истечении 3-х лет. С 1 января 2009 г. право на распоряжение МК возникает с момента рождения 2-го ребенка.

Однако, это касается отношений, одним из участников которых является коммерческая организация. Стоит заметить, что любое действие, совершаемое в обход общеустановленных правил, не обходится без последствий. В нашем случае имеются две проблемы: 1. С какого момента ПФ РФ направляет средства на погашение кредита;

2. Какова процедура перечисления средств МК из ПФ РФ в банки. Подсчитаем сроки непосредственного начала перечисления средств: 1мес. на рассмотрение заявления о распоряжении + 2мес. после принятия решения. В итоге образуется пробел в 3 месяца, в течение которого обладатели МК обязаны лично оплачивать ежемесячные платежи + %, в противном случае – начисление пени, которое ПФ РФ не оплачивает.

К сожалению, процедура перечисления средств МК из ПФ РФ в коммерческие организации и банки нормативно не закреплена. В ФЗ встречается словосочетание «периодичность выплат устанавливается Правительством РФ». Именно слово «периодичность» наталкивает на мысль о том, что когда ПФ РФ начнет перечислять средства на счет банка – это не освободит от процентов, которые должны будут начисляться по кредитному договору. В идеале, если ПФ РФ единовременно выплатит всю сумму основного долга, то и проценты не будут начисляться, т.к. нет долгов – нет обязательств. Бесплатный сыр – мы знаем где! ПФ РФ, рассчитав всю сумму процента за весь срок кредитного договора, выплатит средства МК с учетом всего срока кредита. Возможно даже одним платежом, но как видно в убыток обладателя МК. И не стоит играть Предпринимательское право. Учебник / Под.ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. - М., 2004. - С.20-21.

с кредитами в «кошки-мышки», в которой мы часто оказываемся в роли «мышки».

Богинский С.К.

Науч. рук.: к.ю.н., доцент Гумерова Э.Ф.

Набережночелнинский филиал ИЭУП НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО П. 2 СТ. 81 ТК РФ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА Вопросы сокращения численности и штата работников в период финансового кризиса приобретают актуальный характер. В условиях кризиса многие работодатели вынуждены оперативно проводить мероприятия по сокращению расходов путем кадровых изменений в структуре их организаций, т.е. за счет сокращения численности или штата работников. Перед работодателями при этом возникает дилемма: с одной стороны, желание расторгнуть с сотрудником трудовой договор сразу после предупреждения об увольнении (т.е. до истечения двухмесячного срока), с другой – при таком увольнении им придется выплатить дополнительную компенсацию в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Тем более работодателю нужно учитывать возможность у работника преимущественного права остаться на работе (ст. 179 ТК РФ), а также, не подпадает ли работник под категорию работников, которые не могут быть уволены по сокращению штата.

Учитывая все эти нюансы, работодатель, мягко говоря, не заинтересован в подобной перспективе. И поэтому он идет на более изящный ход, который даёт ему возможность не выплачивать никаких компенсаций работнику и избавиться от всех хлопот, связанных с ним.

К сожалению, в условиях финансового кризиса более часто приходиться сталкиваться с этим, работника просто вынуждают подавать заявления об увольнении. Работник должен помнить, что инициатива увольнения должна исходить от него самого, без каких-либо давлений, принуждения, «намеков» со стороны руководства предприятия. Однако в любом случае лучше следовать предписаниям закона, чем быть втянутым в долгий судебный процесс.

Гайнуллин И. И.

Науч.рук.:к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 10 |
 










 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.